著作权保护与专利权保护的不同点:
1、保护内容不同
著作权法保护形式,专利法保护创意思想。著作权法保护的是软件的源代码,软件的核心内容——技术方案的创新可以申请专利,适用《专利法》来保护,这样两者结合使软件得到更加完善的保护。
2、保护条件不同
著作权是自动取得,取得的时间以开发完成的时间为依据,一完成即自动取得著作权,受到著作权法的保护,对软件的内容不进行任何的审查,无论软件源代码的写得如何,即自动取得著作权/版权,受著作权法的保护。专利则必须符合专利申请的条件,需要向专利局申请,是否授予专利权需要专利局进行审查后审批。
3、保护时间不同
发明专利的保护时间为二十年,从申请日开始计算,但是受保护是在申请审批取得专利权之后,专利的审查的手续比较烦琐,从申请到取得专利权证书一般要3年左右的时间。软件著作权的保护时间为50年,从开发完成之日起就受版权保护。软件在获得专利权之前已经受到著作权法的保护,申请专利并不影响其受到著作权法的保护,有足够的耐心去等待专利的审批。
4、两种权利产生程序不同
世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
5、两者的适用领域不同
著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。
著作权,分为著作人格权与著作财产权。其中著作人格权的内涵包括了公开发表权、姓名表示权及禁止他人以扭曲、变更方式,利用著作损害著作人名誉的权利。
著作财产权是无形的财产权,是基于人类智识所产生之权利,故属知识产权之一种,包括重制权、公开口述权、公开播送权、公开上映权、公开演出权、公开传输权、公开展示权、改作权、散布权、出租权等等。
著作权要保障的是思想的表达形式,而不是保护思想本身,在保障私人之财产权利益的同时,须兼顾文明之累积与知识之传播,算法、数学方法、技术或机器的设计均不属著作权所要保障的对象。
专利简称“专利”,是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。我国于1984年公布专利法,1985年公布该法的实施细则,对有关事项作了具体规定。专利权与著作权的具体区别和联系是什么呢的回答如上
专业解答商标权和专利权的主要区别在于二者的客体有所不同、保护期限有所不同、申请程序和主管的部门有所不同;商标权和著作权的主要区别在于二者的保护条件和相关的要求有所不同、二者的权利产生方式有所不同。
专业解答商标权著作权和专利权的联系在于都是属于知识产权的一种,而且著作权和专利权的性质也是相同的,都是具有知识产权的独占性特征,并且都具有地域性的特征,但是相应也存在着很大的区别。
专业解答专利权和著作权都是对某种权利的保护,并且两者都是属于无形的财产,都具有可分别利用行,两者的侵权行为都需要按照具体的情况进行维权,在同一时间和地点可以按照各自的方式进行利用。
专业解答专利权,著作权,商标权都属于知识产权的范畴,但是这三者有一定的区别,这三种权利的权利属性不同,著作权既包括人身权利,也包括财产权利;但专利权和商标权只包括财产权利。
专业解答专利商标著作权的联系是三者都是属于知识产权。但是商标权和著作权专利权之间是存在着区别的,商标和专利的客体是不一样的,比如说专利保护技术的类,说有发明创造外观设计等等。著作权主要保护的是作品。
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