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商标专利侵权判决标准是什么

莫** 上海-黄浦区 专利咨询 2025.12.26 08:23:12 442人阅读

商标专利侵权判决标准是什么

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结论:
商标侵权需看是否未经许可使用相同或近似商标于同一种或类似商品且易混淆,销售侵权商品等行为也属侵权;专利侵权需看是否未经许可实施专利技术,且技术特征全面覆盖或等同替换。

法律解析:
根据商标法,未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,属于侵权行为;在类似商品上使用近似商标且容易导致相关公众混淆的,同样构成侵权。此外,销售侵犯注册商标专用权的商品、伪造或擅自制造他人商标标识等行为,也属于商标侵权。判断商标侵权时,会综合考量商标的近似程度、商品或服务的类似程度、相关公众的混淆可能性等因素。根据专利法,未经专利权人许可,实施其专利的行为构成侵权,包括制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品等。判定专利侵权时,需对比被控侵权技术方案与专利权利要求的技术特征,若被控技术方案全面覆盖专利权利要求的所有必要技术特征,或用等同的技术特征替换专利中的必要技术特征且达到相同效果,一般会认定为侵权。如果遇到商标或专利相关的侵权疑问,建议向专业法律人士咨询,获取准确的判断和应对建议。

2025-12-26 14:21:02 回复
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商标与专利侵权的判决均以未经权利人许可实施法定侵权行为为核心前提,需结合行为性质、客体特征及相关公众认知等因素综合认定。

1、商标侵权的判决标准
未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,属于直接侵权行为。在类似商品上使用近似商标且容易导致相关公众混淆的,同样构成侵权。此外,销售侵犯注册商标专用权的商品、伪造或擅自制造他人商标标识等行为,也属于商标侵权范畴。判定时需重点考量商标的近似程度、商品或服务的类似程度、相关公众的混淆可能性等关键因素。

2、专利侵权的判决标准
未经专利权人许可,实施其专利即构成侵权,具体行为包括制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品等。判定过程中需对比被控侵权技术方案与专利权利要求的技术特征,若被控方案全面覆盖专利权利要求的全部技术特征,或采用等同替换的方式实现与专利技术相同的技术效果,则一般认定为专利侵权。

2025-12-26 13:23:34 回复
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法律分析:
(1)未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,构成商标侵权。

(2)在类似商品上使用与注册商标近似的商标,且容易导致相关公众产生混淆的,属于商标侵权行为。

(3)销售侵犯注册商标专用权的商品、伪造或擅自制造他人注册商标标识的行为,同样构成商标侵权。

(4)判断商标侵权时,需综合考量商标的近似程度、商品或服务的类似程度、相关公众的混淆可能性等因素。

(5)未经专利权人许可,实施其专利构成专利侵权,具体包括制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品等行为。

(6)判定专利侵权时,需对比被控侵权技术方案与专利权利要求记载的技术特征,若被控侵权方案全面覆盖专利权利要求的技术特征,或采用等同替换方式替代专利技术特征且实现相同效果,一般认定为侵权。

提醒:
企业在使用商标或生产产品前,应核查商标注册情况及专利权利状态,避免侵权;若涉及侵权纠纷,建议咨询专业法律人士获取针对性解决方案。

2025-12-26 12:11:50 回复
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(一)商标侵权预防建议
企业在使用商标前,需确认自身使用的标识是否未经许可与他人注册商标在同一种商品上相同,或在类似商品上近似且易导致混淆。同时,销售商品时要核查供应商的商标授权文件,避免销售侵权商品。

(二)专利侵权预防建议
企业在生产或销售产品前,应对比产品技术方案与他人专利权利要求的技术特征,确认是否存在未经许可制造、使用、许诺销售、销售或进口他人专利产品的情况,尤其注意技术特征的全面覆盖或等同替换情形。

法律依据:
《中华人民共和国商标法》第五十七条规定
未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;
未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
销售侵犯注册商标专用权的商品的;
伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的,均属于侵犯注册商标专用权的行为。

2025-12-26 11:24:32 回复
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商标侵权的判定标准包含多种情形,未获商标注册人许可在相同商品使用相同商标,或在类似商品用近似商标且易引发公众混淆,均构成侵权;销售侵权商品、伪造他人商标标识等行为也属侵权,判断时会考量商标近似度、商品相似性及公众混淆可能性等因素。

专利侵权的认定条件是未经专利权人许可实施其专利,包括制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品等行为;判定时需对比被控侵权技术方案与专利权利要求的技术特征,若前者全面覆盖后者特征或存在等同替换情形,一般会认定为侵权。

2025-12-26 09:31:48 回复

发文单位:安徽省高级人民发布日期:6-13执行日期:6-13为正确审理著作权、商标、专利侵权纠纷案件,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》、以及最高人民法院有关司法解释的规定,结合我省实际,就审理商标、专利、著作权侵权纠纷案件适用法定赔偿问题提出以下意见。第一条确定商标、专利、著作权侵权赔偿数额应当以能够弥补权利人因被侵权而受到的损失为限,不适用惩罚性赔偿。第二条对商标、著作权权利人的实际损失和侵权人的违法所得可以基本查清,或者根据案件的具体情况,依据证据规则和通过证据的采信可以对赔偿数额予以确定的,不应直接适用法定赔偿。对专利侵权案件只能在确已查明侵权行为人构成侵权并造成权利人损害,而权利人损失和侵权人获利均不能确定,又没有专利许可使用费可供参照,或者在专利许可使用费明显不合理的情况下,方可适用法定赔偿。第三条在适用法定赔偿的情况下,当事人应当依据证据规则,就有关待证事实积极举证,否则不应因此当然免除权利人的举证责任。第四条确定著作权侵权赔偿数额时,应当综合考虑权利人可能的损失或侵权人可能的获利;作品的类型、合理许可使用费,作品的知名度和市场价值,权利人的知名度,作品的独创性程度;侵权人的主观过错、侵权行为方式、时间、范围、后果等因素。第五条确定商标侵权赔偿数额时,应当综合考虑侵权人侵权的性质、期间、后果,商标信誉及价值,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围等因素。第六条确定专利侵权赔偿数额时,应当综合考虑侵权产品和被侵权产品的类型、侵权人侵权的性质和情节、侵权人的主观过错、评估价值、权利人因侵权所受到的商誉损害、侵权持续的时间、范围、后果等因素。第七条权利人自知道或应当知道侵权行为之日起超过两年的,如侵权行为在时仍在继续,确定法定赔偿额的时间,应自权利人向人民之日起向前推算两年。第八条适用法定赔偿确定赔偿数额时,应当将权利人为制止侵权行为所支付的合理费用列入赔偿范围。前款所称的"合理费用"包括:律师费、公证费和调查取证费、审计费、交通食宿费用、诉讼材料印制费、以及权利人为制止侵权或诉讼支付的其他合理费用等。人民对权利人为制止侵权行为开支的必要性和合理性应当进行审查。第九条法定赔偿与合理费用、律师费的赔偿可以分别适用,也可以一并考虑确定具体的赔偿数额,但适用法定赔偿方法确定的赔偿数额中已包括合理费用和律师费的,不得再另行决定合理费用和律师费的赔偿。法定赔偿数额与合理费用、律师费的赔偿数额之和,不得超出法律规定的50万元上限范围。第十条本意见中所称的"律师费"是指当事人与其代理律师依协议确定的律师费。但是赔偿的律师费标准必须符合国家规定或行业规定,其超出部分不予支持。被控侵权人侵权行为成立,但不承担赔偿责任,可按权利人诉讼请求被人民支持情况酌情确定律师费。第十一条适用法定赔偿酌情确定具体数额时,应当在裁判文书中具体分析确定赔偿数额所考虑的因素。

根据你的问题解答如下,专利侵权如何解决一、双方进行协商解决即专利权人与侵权行为人之问通过协商的办法解决协商解决是在侵权行为已经发生的情况下,专利权人已经掌握了一定证据如在市场上买到侵权产品或者得到侵权产品的销售广告和说明等,初步认定侵权行为成立,侵权行为人和专利权人都同意协商解决为前提而采取的一种行之有效的途径通过协商解决的办法解决专利纠纷最后所实现的结果大致有三种情况①侵权行为人停止侵权并赔偿专利权人的损失②双方签订许可协议,使侵权使用转为合法使用③协商不成。二、请求专利管理机关处理在当事双方有一方不同意协商解决,或就协商解决条件达不成共识或未经协商解决的情况下专利权人均可以请求专利管理机关调解处理专利纠纷专利管理机关是我国专利制度的一大特色它是由有关主管部门或者地方人民政府设立的,其主要职责之一就是调解和处理专利纠纷专利管理机关依据当事人的请求,并依照简易的民事诉讼程序及有关法规、法律,以中间人的身份调解和处理专利纠纷专利管理机关在处理专利侵权纠纷的时候,有权责令侵权人停止侵权行为并赔偿损失,当事人对专利管理机关的处理决定不服的,可以在收到处理决定之日起三个月内向人民,期满不又不履行的,专利管理机关可以请求人民法院强制执行。三、向人民专利权人发现侵权行为后,可以请求专利管理机关处理也可以直接向人民,具体走哪一条途径,完全由专利权人自己决定在向人民时应注意到不是任何一级、任何一地的人民都有管辖权,因此专利权人在之前先要弄清哪个有管辖权。根据最高人民法院的规定,各省、自治区、直辖市和经济特区人民政府所在地的中级人民及大连、重庆和青岛市的中级人民是审理专利案件的一审,各省、自治区、直辖市的高级人民为二审。专利侵权案件通常由人民的经济审判庭负责审理。侵权证据:物证——主要是侵权产品。侵权产品是十分重要的证据,而且它的取得也并不困难。书证——一般应包括两个部分:其一,证明专利权人有专利权,如:专利证书、专利申请文件、专利实施许可或专利权转让合同书等;其二,证明侵权方实施了侵权行为,如:侵权方与他人的订货合同或转让合同、销售发票或销售产品说明书,技术对比文件等等。在有些情况下,往往一两份有力的书证就可以认定侵权事实的存在。对专利权本身重新评估对侵权行为的调查判断最终可能会引起侵权诉讼,而侵权诉讼的胜与负,在很大程度上要看专利权人手中的专利权是否无懈可击。因此,专利权人应当对自己专利权的专利性重新进行分析、评估,对该发明创造的专利性强弱作出判断,切不可因为自己已经获利专利权就滥用诉讼,如果是这样,在侵权诉讼中一旦对方反诉该专利权无效,将会使自己措手不及,还可能造成诉讼中转胜为败。现实生活中这种例是不少的。例如,有一起实用新型专利侵权纠纷,在被人民认定侵权事实成立,赔偿不可避免的情况下,被告以该实用新型专利不具备新颖性为由,向专利复审委员会提出无效宣告请求。当专利复审委员会驳回无效请求,维持该实用新型专利有效后,侵权被告又以该专利不具备创造性为由,第二次请求宣告该专利权无效,这一次理由成立,复审委员会宣告该专利权无效。这样一来,专利权便无从谈起。侵权诉讼由于被告反诉专利权无效而中止三年,由于专利权人时态度强硬,要求对被告侵权行为采取财产保全措施,因此,当该专利权被最终宣告无效后,原侵权纠纷案的被告要求原专利权人赔偿损失,搞得原专利权人十分被动。所以,起动诉讼程序以前重新评价专利权的稳定性是十分必要的。侵权警告在提起专利诉讼前,专利权人向侵权方发侵权警告,这在我国专利法中并无规定,但在现实生活中却被经常使用,而且还常取到较好的作用。要切实做好警告前的调查研究工作,必须在对侵权的认定有绝对把握的情况下才能使用。侵权警告信的写法可以根据不同情况,口气可以强硬,也可以缓和。一般应写明以下内容:(1)专利权人的专利号,专利的主要权项内容;(2)对方的产品或方法侵害了该专利权,希望中止或禁止对方制造、销售和使用的行为;(3)希望对方于何时就此作出答复;(4)如果对方不作答复,专利权人可能采取的措施。时机的选择实践中,专利权人或者利害关系人往往一发现有侵权行为出现,便立即提起侵权诉讼,而在诉讼中又常常因为证据不足,或自己的专利不具备专利性,或对方根本不侵权,给自己造成被动以至酿成更大损失。因此,一定要慎重,要选择好时机。根据专利法的规定,侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。专利权人只要在这两年的诉讼时效内即可,并不都是越早越好。在许多情况下,专利产品的出现并不影响专利权人的经济效益,此时,专利权人不必急于提讼,而应当把诉讼前的准备工作尽量作充分。只有在该专利产品由专利权人或者利害关系人独占市场,且市场需求量又不大或者产品属时令产品、季节性很强时,及时才是必要的。如果专利权人有绝对胜诉的把握,又担心侵权方会因提讼而转产、改行、毁灭证据、藏匿财产,可以在的同时提出采取保全措施的申请,以有利于案件审结后判决的执行。

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