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外观设计专利权的类型有哪几种,怎样会被认定为侵犯专利权

伍** 四川-凉山 专利咨询 2020.06.25 10:42:08 440人阅读

最近,我们几个同学一时兴起,花费了一个月,制造了一个新的包装盒,方便装东西。我们几个非常开心,随即也注册了专利。我想问下外观设计专利权的类型有哪几种,怎样会被认定为侵犯专利权

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外观设计专利产品是比发明和实用新型专利产品更具有日常生活性的商品,对于其中某些相近似产品的细微差别,普通消费者往往会忽略掉,而专业人员则很容易分辨出来。在判断被控侵权产品与外观设计专利产品是否相同或者相近似时,如果从专业人员的角度出发,对权利人来说显然是不公平的。因此,进行外观设计专利侵权判定,应当以普通消费者的审美观察能力为标准,不应当以该外观设计专利所属领域的专业技术人员的审美观察能力为标准 .对于类别相同或者相近似的产品,如果普通消费者施以一般注意力不致混淆,则不构成侵权,如果普通消费者施以一般注意力仍不免混淆,则构成侵权。
上文中的普通消费者,是指购买、使用该外观设计专利产品的人。通常情况下,普通消费者与消费者权益保护法中“消费者”的涵义是一致的。但是,对于非通常消费品,如建筑材料、机器零部件、电动工具等,普通消费者不是其购买者,不具有对这类用品的一般知识和认知能力,故能够对其进行相同或相近似比对的主体应当为这类用品的特定消费群体,即销售、购买、安装和使用此类产品的人员。
以普通消费者为侵权判定的主体,并不是要求人民法院在审理外观设计专利侵权纠纷时去追求真正的消费者的意见,而是要求审判人员在判断时,将所处的位置放在普通消费者的水平线上,去认识、感知比对对象的异同
比对的方法
判断外观设计相同或相近似,一般采用以下几种方法:
1、肉眼观察。
判断被控侵权产品是否与外观设计专利产品相同或相近似,应该根据普通消费者用肉眼进行观察时是否会产生混淆来判断,对视觉观察不到的部分,不能借助仪器或化学手段进行分析比较。观察时应以产品易见部位的异同作为判断的依据。
2、隔离观察,直接对比。
在具体判断时,
首先应当把外观设计专利产品与被控侵权产品分别摆放,观察时在时间和空间上均要有一定的间隔 .这种隔离观察的方法可以让审判人员对两种产品产生直观的感觉即第一印象。
其次,再将两种产品摆放在一起,由审判人员对两种产品的外观设计进行直接对比分析,以描述二者的异同,将感性认识上升为理性认识,最终得出二者是否相同或相近似的结论。
3、整体观察,综合判断。
判断被控侵权产品的外观设计与获得专利的外观设计是否相同或相近似,不能仅从外观设计的局部出发,或者把外观设计的各部分割裂开来,而应当从其整体出发,对其所有要素进行整体观察,在整体观察的基础上,对两种产品的外观设计的主要构成和创新点进行综合判断。
被控侵权产品构成侵权须满足两个条件:
一是被控侵权产品包含外观设计专利的独创性部分(即创新点),二是被控侵权产品从整体上与外观设计专利产品相同或相近似。
设计要部的确定
设计要部是外观设计专利中设计人独创的富于美感的主要部分 ,亦即设计人通过创造性劳动而完成的外观设计专利的创新点。在对被控侵权产品与专利产品的外观设计进行对比时,目前较为认同的做法是将要部作为比较的重点,看被控侵权产品是否抄袭、模仿了权利人的独创部分。要部相同或相近似是构成相同或相近似的外观设计的必要条件,要部不相同和不相近似的外观设计是不相同和不相近似的外观设计,不构成侵权。
在专利权的申请阶段,大多数申请人未明确指出其要部;在权利的授予阶段,审查人员也只注重外观设计的整体效果;在授权公告中,国务院专利行政部门更不会明确划分出哪些是专利的要部。然而,要部作为构成整体外观的组成部分,虽然较为分散,但通常可以在专利公告的视图中表现出来。
外观设计要部是产品中最能引起普通购买者和使用者观察和注意的主要视觉部位。实践中,对要部确认的做法不尽一致,有的采用的是由权利人直接陈述的方法,有的采用的是由权利人和被控侵权人陈述、质证后由法院确定的方法。不论采用何种方法,权利人的外观设计中包含有能引起消费者注意的设计创新内容是确定要部的基本原则。
相同或近似
实践中,相同的外观设计不难认定,只要将被控侵权产品的外观设计与专利产品的外观设计进行比较,如果两者的形状、图案、色彩及其组合等全部要素相同,则为相同的外观设计。比较困难的是相近似的外观设计的认定。
外观设计相近似是指被控侵权产品与专利产品的形状、图案、色彩及其组合基本相同,其中一些微小的差别完全不足以引起普通消费者的注意,使普通消费者对两种产品产生混淆,误认为此即是彼。在判断相近似的外观设计时,普遍采用的是设计要部比较法。
三要素的比对顺序
依照专利法实施细则第二条第三款的规定,外观设计包括形状外观设计、图案外观设计、形图结合外观设计、形色结合外观设计、图色结合外观设计和形图色结合外观设计。
构成外观设计的要素有三种,即外观设计专利产品的形状、图案和色彩。在三要素中,形状、图案是基础,色彩是附着在形状、图案之上的,脱离形状和图案的色彩不能单独成为中国现行专利法中外观设计专利保护的设计方案。从这个意义上讲,色彩保护具有从属性。
有鉴于此,在进行两种产品的外观设计比对时,一般应按照形状、图案、色彩的顺序依次进行。在判断形图色结合的外观设计是否相同或相似时,应当先判断形状是否相同或相似,如果形状不相同或不相似,则可以认定外观设计不相同或不相近似,无须再进行图案和色彩的比对;如果形状相同或相似但该形状属于公知在先设计,应进一步判断图案是否相同或相似,图案不相同或不相似,则可以认定外观设计不相同或不相近似,无须再进行色彩的比对;如果图案相同或相似但该图案属于公知在先设计,再对色彩是否相同、相近似进行判断,色彩不相同也不相近似的不构成相同或相近似的外观设计,色彩相同或相近似的则构成相同或相近似的外观设计 .在三要素中,形状是最主要的,在侵权判定时应以对比形状为主。如果产品的外观形状是专利权人首创,而被控侵权产品使用了该形状并添加了图案,则无论被控侵权产品添加了何种图案,均应认定为侵权。
申请专利必读
什么是职务发明和非职务发明 申请专利费用减缓办法 专利费用减缓种类有哪些 专利费用减缓比例是什么 专利费用减缓手续
实用新型专利:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。凡是产品结构、形状或者结构和形状相结合,申请实用新型专利。保护期是 10 年
同一主题能不能既申请发明专利,又申请实用新型专利 如何发挥实用新型专利保护的优势
怎样判断发明或者实用新型的实用性 怎样判断发明或者实用新型的创造性怎样判断发明或者实用新型的新颖性
例外有哪些
外观设计专利:是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。这里强调  外观  ,即外表。如工艺品、包装箱、包装袋、包装盒都是属于外观设计,保护期是 10 年。

2020-06-25 10:52:08 回复
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外观设计分类应当以申请人提交的图片或者照片中表示的产品为依据。为保证 分类的准确性,申请人应当提供产品类别及其所属领域等信息。记载在请求书中的“使用该外观设计的产品名称”及简要说明中写明的“所属领域、用途、使用方法或使用场所”等信息可以对图片或者照片中表示的产品的类别起解释或限定作用,可以作为分类的依据或参考。
在请求书中记载的使用该外观设计的产品名称与外观设计图片或者照片中表示的产品不一致的情况下,分类审查员应当根据外观设计图片或者照片给出分类号,并且对此情形进行标注。
在申请人根据《专利法实施细则》的规定给出外观设计产品的类别的情况下, 在确定该产品的类别时一般应当尊重当事人的意愿,但申请人给出的类别不准确或者不符合有关规定的,审查员可以依职权对该类别进行修改,给出准确的分类号;在外观设计专利申请人未给出外观设计产品的类别的情况下,审查员可以依职权给出产品的分类号;在外观设计专利申请审查过程中,由于使用该外观设计的产品名 称修改等原因需修改分类号的,应当由审查员重新进行分类。

2020-06-25 10:43:08 回复

或者计算机程序本身或仅仅记录在载体(例如磁带,则这种解决方案不属于专利法第二条第二款所说的技术方案,不属于专利保护的客体,按照自然规律完成对该工业过程各阶段实施的一系列控制、方法或者其改进所提出的新的技术方案。如果一项权利要求除其主题名称之外。(2)除了上述(1)所述的情形之外,在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段,仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品、PROM,从而获得符合自然规律的技术数据处理效果,则该权利要求属于智力活动的规则和方法、磁盘、不包括任何技术性特征,专利法所称的发明是指对产品、磁道间隔,通过计算机执行一种系统内部性能改进程序,通过计算机执行一种技术数据处理程序,如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了实现一种工业过程,从而获得符合自然规律的计算机系统内部性能改进效果,属于专利保护的客体,属于专利保护的客体。如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题,按照该节的原则进行审查,或者游戏的规则和方法等,对智力活动的规则和方法不授予专利权,例如叠层构成,或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,或者仅由游戏规则限定的,不属于专利保护的客体,如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容,由于其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法,属于专利保护的客体,通过计算机执行一种工业过程控制程序,按照自然规律完成对该技术数据实施的一系列技术处理,如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进。例如,属于专利保护的客体、ROM。例如、光盘。计算机程序本身包括源程序和目标程序,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,并且由此获得符合自然规律的技术效果、DVD或者其他的计算机可读介质)上的计算机程序。涉及计算机程序的发明专利申请属于本部分第一章第4,从而获得符合自然规律的工业过程控制效果,因而不属于专利保护的客体。根据专利法第二条第二款的规定,或者游戏的规则和方法等,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案。根据专利法第二十五条第一款第(二)项的规定、测量或测试过程控制专利审查指南第9章第2节规定涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准审查应当针对要求保护的解决方案。涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利保护的客体,则不属此列。如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了处理一种外部技术数据,则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法,又包含技术特征。本章所说的计算机程序本身是指为了能够得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列。如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题,即每项权利要求所限定的解决方案,则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案,不属于专利保护的客体,按照自然规律完成对该计算机系统各组成部分实施的一系列设置或调整、材料等、磁光盘。但是,例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等.2节所述情形的,或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列,或者获得的不是受自然规律约束的效果。如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了改善计算机系统内部性能:(1)如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则,对其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则、VCD,或者程序本身

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